Referat Separarea Puterilor In Stat
Mai jos puteti citi fragmente din
Referat Separarea Puterilor In Stat si de asemenea puteti face
Download Referat Separarea puterilor in statCiteste fragmente din Referat Separarea Puterilor In Stat
Separarea puterilor în stat
Problema puterilor în stat a existat încă din lumea antică deşi ea
nu putea fi pusă încă în legătura cu principiul separării
puterilor. Spre exemplu Aristotel în Politica constată existenţa în
stat a unor organe diferite cu atribuţii precis determinate precum
Adunarea generală, Corpul magistraţilorşi Corpul judecătoresc.
Potrivit acestuia în orice stat sunt trei părţi . Aceste trei părţi
odată bine organizate, statul întreg este bine organizat. Ideea a fost
prezentă şi în timpul evului mediu, în tezele şcolii dreptului
natural, în lucrările lui Grotius, Wolf, Pufendorf, care deasemenea au
constatat diferitele atribuţii ale statului,însa, fără a
întrezării conceptul de separaţie.
Celui căruia îi revine meritul de a fi cercetat pentru prima oara mai
metodic şi într-o noua lumină principiul separarii puterilor este
filosoful ÅŸi juristul englez John Locke -1632-1704- .El a dat prima
formulare acestei doctrine atribuindu-i valoarea unui principiu de
organizare a statului. ÃŽn lucrarea sa "Essay on civil government",
filosoful englez susţinea existenţa a trei puteri: legislativă,
executivă şi federativă. În concepţia lui Locke, puterea
legislativă trebuia sa aparţină parlamentului şi era considerată
puterea supremă deoarece edicta reguli de conduită general
obligatorii. Puterea executivă limitată la aplicarea legilor şi la
rezolvarea unor cazuri care nu puteau fi prevăzute prin lege, urmau să
fie încredinţate monarhului. Puterea federativă era încredinţată
tot regelui şi avea în competenţa sa dreptul de a declara război, de
a face pace şi a încheia tratate. Ideile lui Locke au avut o
deosebită importanţă pentru istoria doctrinelor politice si au
exercitat o influenţă certă in viaţa constituţională a statelor
Americii de Nord. Ele au fost sursa din care s-a inspirat Charles de
Secondat, baron de Montesquieu - 1689-1755- atunci când, în cartea sa
L esprit des lois a reluat şi adâncit problema separării puterilor
statului, dându-i o formă şi o strălucire nouă. Montesquieu dă o
formulare precisă şi clară acestei teorii care va forma unul din
punctele principale ale programelor revoluţiilor burgheze. După
Montesquieu în orice stat există trei puteri distincte: puterea
legiuitoare, executivă şi judecătorească. Aceste puteri trebuie să
fie atribuite unor organe separate ÅŸi independente unele de altele
pentru ca, spune Montesquieu "orice om care are o putere este înclinat
să abuzeze de ea" astfel " pentru a nu se abuza de putere trebuie ca
prin aşezarea lucrurilor puterea să oprească puterea". Puterea
publică trebuie să fie divizată intre mai multe puteri aşa încât o
putere să se opună celeilalte şi să creeze, în locul unei forţe
unice, un echilibru de puteri. prin faptul că puterea de comandă in
stat se fracţionează între mai multe organe care au acelaşi interes
ca atribuţiile sale să nu fie încălcate de celelalte organe, se
asigură aplicarea strictă a legilor si respectarea libertatilor
individuale.
Ideea separarii puterilor se întalneşte şi în concepţia lui
Rousseau. Pentru acesta puterea legislativă se confundă cu însuşi
conceptul de suveranitate. Ea nu putea fi exercitată decât pe cale
directă, prin votul întregii naţiuni şi nu putea să aibă caracter
general şi impersonal. Puterea executivă sau guvernămantul nu putea
să consiste decât in acte particulare şi se distingea în mod necesar
de dreptul legiuitorului.
Şi pentru Rousseau ca şi pentru Locke, puterea judecătorească nu
este ceva distinct, dar spre deosebire de filosoful englez , pentru
Rousseau ea este o ramură a puterii executive nu a celei legislative,
supusă unor anumite reguli speciale.
Teoria separării puterilor apărea în acele condiţii ca expresie a
luptei pentru putere ce se ducea între monarh, aristocraţie şi
brughezie. Ea urmarea înlaturarea despotismului, echilibrarea şi
armonizarea forţelor sociale în luptă. Din punct de vedere istoric ,
principiul separării se infăţişa ca principiu al suveranitaţii
naţionale, ca o armă de război dirijată de ideologii burgheziei
împotriva puterii absolute a monarhului. Din punct de vedere politic ,
principiul separării puterilor a fost considerat ca generator de
libertaţi politice, prin echilibrul şi colaborarea puterilor separate.
Cea dintâi aplicaţie practică a principiului separaţiei puterilor in
stat a fost realizată de statele americane care in secolul al 18-lea se
găseau in plină revoluţie constituţională. Începând din 1780 ,
primele constituţii ale statelor Massachussetts, Maryland, Virginia,
New-Hampshire introduc acest principiu. Ulterior , Constituţia statelor
federale, ai cărei creatori au fost Hamilton, Madison şi Jay adoptă
principiul separaţiei puterilor sub forma întreită de putere
legislativă, executivă si judecătorească. În anul 1791, Revoluţia
burgheza din Franţa introducea acest principiu in "Declaraţia
drepturilor omului".Iar mai târziu acest principiu a stat la baza
organizării de stat a tuturor statelor burgheze, el fiind consacrat,
explicit sau implicit, în constituţiile acestor state.
La noi in ţară,acesta a fost adoptat în urma Convenţiei de la Paris
din 1858, şi apoi mentinut in constituţiile din 1866 si 1923 .
Astfel toate aceste constituţii au plecat de la premisa că statul
îndeplineşte trei activităţi principale:
-funcţia legislativă, prin care se îmţelege activitatea statului
având ca obiect stabilirea de norme generale de conduită umană,
obligatorii şi de aplicare repetată.
-funcţia executivă, care asigură bunul mers al vieţii publice prin
organizarea aplicării legilor şi prin punerea lor în executare la
cazurile concrete, cu posibilitatea de a se recurge, dacă este necesar,
la forţa de constrângere a statului.
-funcţia judecătorească, adică activitatea de pedepsire a
infracţiunilor şi de soluţionare cu putere de adevăr legal, în
cadrul unei proceduri publice ÅŸi contradictorii, a litigiilor juridice.
Totodata aceste constituţii au prevăzut că fiecare din funcţiile
statului sunt încredinţate unor organe distincte si independente unele
faţă de celelalte, în sensul că fiecare acţionează fără vreun
amestec din partea unui alt organ de stat.
Constituţiile care au pus la baza lor principiul separării puterilor
statului ele au fost preocupate să găsească nu numai modalitaţi de
menţinere a unui echilibru între aceste puteri dar şi diverse frâne
şi contragreutăţi chemate să înlăture pericolul unei alunecări
spre adoptarea de masuri tiranice. Acestea pot fi diferite după cum
constituţiile respective aplică mai mult sau mai puţin tranşant
principiul separaţiei puterilor , dar ele sunt prezente în toate
sistemele construite pe această bază. Unele din ele urmează să fie
mânuite de executiv pentru a împiedica eventuale legiferări grăbite
sau nepotrivite, iar altele de adunările legiuitoare ca mijloace de
control a activitaţii executive.
hØ
hØ
hØ
hØ
hØ
¨
uie Statele Unite ale Americii, printre frânele şi contragreutăţile
care-i permit executivului să influenţeze linia de acţiune a
legislativului pot fi menţionate în special două : - dreptul de veto
legislativ al preşedintelui republicii, adică dreptul de a împiedica,
printr-o manifestare de voinţa, intrarea în vigoare a unei legi
adoptate de Congres. Ce-i drept, veto-ul preşedintelui nu mai operează
în cazul în care Congresul adopta ulterior din nou legea cu o
majoritate de două treimi, însă aceasta majoritate este greu de
obţinut. Al doilea ar fi dreptul preşedintelui de a adresa Congresului
mesaje in scopul de a recomanda să examineze orice măsura pe care ar
socoti-o utilă şi oportună. Invers există şi frâne si
contragreutăţi care dau legislativului posibilitatea de a exercita o
influenţă asupra executivului. Spre exemplu Congresul votează bugetul
fără de care orice activitate a executivului este paralizată. La fel
numirea ministrilor şi a altor categorii de funcţionari ai statului se
face cu avizul si consimţământul Senatului.
Sistemul de frâne si contragreutăţi apare şi mai bine conturat în
regimurile parlamentare. astfel, în ţările structurate pe
coordonatele acestui regim, puterea executivă are o puternică armă
împotriva puterii legislative, constând în dreptul şefului statului
de a dizolva parlamentul sau cel puţin camera aleasă a acestuia. Sub
influenţa unei ameninţări cu dizolvarea parlamentului acesta ar putea
fi determinat să ia anumite măsuri legislative dorite de guvern. Pe de
alta parte parlamentul dispune la rândul său de o armă echivalentă
ca eficienţă împotriva executivului. El poate anume să provoace
demisia guvernului fie printr-un vot de neîncredere expres, fie prin
refuzul de a vota bugetul sau o altă lege propusă de guvern. În
prezenţa unui asemenea vot, şeful statului are două soluţii
posibile: fie primeşte această demisie şi formează un nou guvern,
care să se bucure de încrederea parlamentului, fie dizolvă
parlamentul, urmând ca guvernul să rămână la putere dacă alegerile
ce vor urma îi vor fi favorabile iar in caz contrar să se formeze un
nou guvern. Ca si in regimurile prezidenţiale intalnim si aici dreptul
de veto pe care, in multe ţari cu regim parlamentar, şeful statului il
poate opune legilor adoptate de parlament, fie cu efect absolut, fie
numai cu efect suspensiv. În aceste regimuri puterea executivă numai
este concentrată in mainile unei singure persoane ca în regimul
prezidenţial ci este deţinută de un executiv bifurcat. Acesta este
alcatuit din şeful statului care nu răspunde politic în faţa
parlamentului, şi un consiliu de miniştrii care răspunde în faţa
parlamentului atât pentru propriile acte cât şi pentru cele ale
şefului statului ale cărui acte pentru a fi valabile trebuie să fie
contrasemnate de un ministru. In mod asemănător şi puterea
legislativă apare la rândul ei fracţiontă in doua camere menite
să-şi contrabalanseze influenţa politică, chiar în situaţia în
care deobicei competenţa celei de-a doua camere -Senatul, este mai
redusă in raport cu cea a primei camere.
Diferite frâne si contragreutăţi operează şi in regimurile
semiprezidenţiale, caracterizate prin faptul că implantează în
structurile regimului parlamentar unele instituţii specifice regimului
prezidenţial. Un asemenea regim semipreyidenţial cunoaşte astăzi
Franţa. În această ţara există ca şi in regimurile parlamentare un
executiv bifurcat: preÅŸedintele republicii si consiliul de miniÅŸtrii.
De asemenea preÅŸedintele are dreptul de a dizolva parlamentul, iar
parlamentul poate să provoace demisia guvernului. Regimul
semiprezidenţial al Franţei de diferenţiază însă prin faptul că
atribuie preÅŸedintelui republicii unele puteri pe care aceste regimuri
nu i le recunosc cum ar fi că unele acte ale preşedintelui nu trebuie
contrasemnate de un ministru pentru a fi valabile, ele trebuie să fie
emise cu respectarea condiţiilor prevazute de constituţie. Totodata un
numar de frâne sunt instituite cum ar fi: preşedintele republicii îi
numeşte şi îi revocă pe membrii guvernului la propunerea
primului-ministru, iar nu la libera lui alegere. Semnarea de către
preşedinte a ordonanţelor şi decretelor se face pe baza hotărârilor
consiliului de miniştrii, pe care-l prezidează. Valabilitatea anumitor
acte ale preşedintelui republicii sunt condiţionate de consultarea
atât a primului ministru cât şi a altor organe care nu aparţin
executivului.
In cadrul sistemului de frâne si contragreutaţi decurgând din
aplicarea separaţiei puterilor in stat, deosebit de importantă pentru
realizarea ţelurilor statului de drept este existenţa unui sistem de
organe chemat să înfăptuiască activitatea jurisdicţională,
distinct de puterea legiuitoare si de cea executivă şi sustras
oricărei influenţe a acestora. Pentru caracterizarea activităţii
jurisdicţionale, prima constatare ce se impune este că obiectul ei
specific îl formează soluţionarea litigiilor juridice prin hotărâri
cu "putere de lucru judecat", adică prin intermediul unor acte ce se
bucură de o stabilitate consând în faptul că odata ce o hotărâre
judecătorească a fost pronunţată , se consideră că ea exprima
adevărul şi nu poate fi modificată sau desfiinţată decât prin
folosirea căilor de atac prevăzute de lege, iar litigiul respectiv nu
poate fi redeschis printr-o nouă acţiune in justiţie a celui
interesat. Ceea ce justifică atribuirea acestei stabilităţi mai mari
actelor jurisdicţionale este o necesitate socială evidentă. Anume,
orice litigiu juridic este consecinţa unei reale sau pretinse
încălcari a legii. Pentru ca soluţionarea litigiului să ducă la
restabilirea efectivă şi definitivă a echilibrului social tulburat,
hotărârii date în cauză trebuie să i se ofere o stabilitate mai
mare decât actelor administrative, asupra cărora organele emitente pot
reveni, dacă socotesc că nu mai corespund împrejurărilor concrete.
Spre deosebire de activitatea legislativă şi de cea executivă,
activitatea jurisdicţională nu se poate sesiza din oficiu, de către
organul competent ci numai pe baza unei sesizări din partea celui
interesat, a ministerului public sau a altor organe de stat arătate de
lege.
Astfel .... statul de drept este statul domniei legilor. Dar numai daca
legea va reprezenta expresia fidelă a voinţei generale a poporului, ea
va putea corespunde intereselor tuturora şi ale fiecaruia, exculzând
posibilitatea de a deveni opresivă pentru unii şi să creeze
privilegii pentru alţii. In acest sens ideal a fost conceput si adoptat
principiul separarii puterilor in stat !
Bibliografie: - Separaţia puterilor în stat - Gheorghe Gheorghe
- Introducere în teoria şi practica statului de
drept - Tudor Draganu
- Microsoft Encarta Encyclopedia
ì¥Â@