Referat Notiunea Normei Juridice
Mai jos puteti citi fragmente din
Referat Notiunea Normei Juridice si de asemenea puteti face
Download Referat Notiunea normei juridiceCiteste fragmente din Referat Notiunea Normei Juridice
I Noţiunea normei juridice
Norma juridică şi norma juridică şi „regula juridică†în
doctrina juridică are acelaşi înţeles. Literatura franceză, fără
să înlăture cuvîntul „normă†l-a consacrat pe cel de
„regulăâ€Â. Din contra în doctrina română este consacrată
denumirea de „normă juridicăâ€Â.
Norma de drept este elementul primar al oricărui sistem de drept.
Normele se grupează în instituţii de drept, instituţiile în ramuri,
ramurile în părţi ale sistemului, iar părţile în sisteme.
Norma juridică este una categoriile centrale ale dreptului, atît ca
părticică fundamentală a sistemului de drept pozitiv cît şi ca
obiect de cercetare a ştiinţei dreptului în general şi a teorii şi
filosofii dreptului în social.
Obligatorieâ€Â. ÃŽn concepÅ£ia lui J. Masguelin, „potrivit cu
definiţia cea mai generală şi cea mai obiectivă, regulă de drept
este orice punct investit cu forţa obligatorie şi care are ca obiect
de a crea drepturi şi, corelativ, obligaţii, care sunt modurile de
creare a acestui precept, puterea sa şi destinatorii săi†1.
Regulile de drept nu iau naştere decît cu condiţia că oamenii să
formeze un grup pe „baza unei societăţi veritabile care implică
scop social specific, organizare şi ierarhie, explică Jean Dabin.
Normă juridică poate fi numită doar acea normă socială ce conţine
o regulă de conduită, stabilită sau autorizată de stat, menită să
reglementeze cele mai importante domenii de activitate umană şi
ocrotită, în caz de necesitate, de forţă coercitivă a statului. 2
O altă definiţie este dată de Nicolae Popa, care consideră că norma
juridică poate fi definită ca: „o regulă generală şi obligatorie
de conduită, al cărui scop este acela de a asigura ordinea socială,
regulă ce poate fi adusă la îndeplinire pe cale statală, în caz de
nevoie prin constrângereâ€Â.
________________________________________________________________________
__________
Gheorghe Lupu Gheorghe Avornic „Teoria generală a dreptuluiâ€Â,
editura Lumina, Chişinău 1997, p. 61
Boris Negru „Teoria generală a dreptului ÅŸi statuluiâ€Â, ChiÅŸinău
1999, p.144
Ioan Ceterchi defineşte norma juridică ca: „element constitutiv al
dreptului este o regulă de conduită, instituită de puterea publică
sau recunoscută de aceasta, a cărei respectare este asigurată la
nevoie, prin forţa coercitivă a statului. 3
În viziunea lui Ion Dogaru, „norma juridică este o regulă de
conduită generală, impresională şi obligatorie care exprimă voinţa
electoratului înfăţişat de organul legislativ, regulă al cărei
scop este de a asigura ordinea socială şi care poate fi adusă la
îndeplinire pe cale statală, la nevoie prin constrângereâ€Â.
După părerea lui Dumitru Baltag „ norma juridică ca element
constructiv al dreptului este o regulă de conduită, instituită de
puterea publică sau recunoscută de aceasta, a cărei respectare este
asigurată la nevoie prin forÅ£a corectivă a statuluiâ€Â
Din analiza atentă a acestor definiţii putem degaja următoarele idei:
a) normele juridice sînt stabilite sau autorizate de către organele
competente ale statului.
b) norma juridică are un caracter general.
c) norma de drept are menirea de a reglementa o relaţie apare,
singulară, ci nu un tip de relaţii.
d) norma de drept este prevăzută să reglementeze conduita oamenilor
printr-un tip special de relaţii, legătură la care participanţii
rezidă în drepturi şi îndatorii reciproce.
e) un incendiu specific al normelor juridice este ocrotirea lor prin
constrîgerea de stat.4
________________________________________________________________________
__________
Ioan Ceterchi „Ioan Craiovaâ€Â. „Introducerea în teoria generală a
dreptuluiâ€Â, editura ALL, BucureÅŸti 1993 p.35
Boris Negru „Teoria generală a dreptului ÅŸi statuluiâ€Â, ChiÅŸinău
1999 p.145-146
II Trăsăturile caracteristice ale normei juridice.
Giorgio del Vecchio consideră că trăsăturile normei juridice sunt
bilateralitatea şi generalitatea. Alex Will reţine caracterul
coercitiv, statal ÅŸi abstract al normei al normei juridice, cel din
urmă implicând generalitatea, permanenţa şi impersonalitatea.
Nicolaie Popa dezvoltă patru caractere alei normei juridice: general
şi impersonal, tipic, implicaţia unui raport intersubiectiv şi
caracterul obligatoriu.
După părerea unor autori normei juridice îi sunt inerente
următoarele trăsături caracteristice, fără de care ea nu poate fi
concepută:
caracterul statal;
caracterul coercitiv;
generalitatea normei juridice
caracterul obligatoriu.
a. Caracterul statal. Cunoaştem că fenomenul juridic nu poate separa
de cel statal, şi invers. O regulă de conduită devine regulă de
drept numai în măsura în care substanţa ei este voinţa statală,
adică poartă pecetea autorităţii publice.
Caracterul statal al regulilor de drept rezultă în primul rînd din
elaborarea lor de către stat, prin procesul de legiferare în special.
Deci în acest caz ele constituie voinţa organului competent a le
elabora, deci sunt opera acestuia. Dar unele reguli sociale pot fi
recunoscute şi validate de către stat. Deci ele nu sunt create de
organele componente ci numai recunoscute, act care le schimbă
substanţa.
Aşadar o regulă de conduită socială poate deveni voinţă de stat,
prin elaborarea ei de către organul component, prin recunoaşterea şi
validarea sau prin acceptarea ei, ceea ce implică şi validarea.
b. Caracterul coercitiv. Dreptul se realizează în chip liber. Aceasta
este regula. Constrângerea este o excepţie. Ea îmbracă haina
răspunderii juridice. În statul de drept ea se realizează numai pe
baza regulii de drept şi în limitele ei.
Mijloacele de realizare a constrângerii sunt multiple şi aparţin
administraţiei şi justiţiei în special: judecătorul, procurorul,
poliţistul, instituţia penitenciară. În statul de drept ei
reprezintă speranţa şi siguranţa cetăţeanului. Sunt stâlpii
democraţiei. În regimurile despotice sunt figuri demonice.
Caracterul coercitiv este inerent normei juridice.
Împreună cu substanţa statală a normei juridice, caracterul ei
coercitiv o individualizează cel mai bine în cîmpul social normativ
şi o fac să se deosebească mai ales de norma morală.
c. Generalitatea normei juridice. Este o trăsătură care în
literatura de specialitate adesea este tratată diferit. Generalitatea
normei de drept rezultă din caracterul său abstract, tipic, impersonal
şi permanent. Ea nu reglementează situaţii concrete şi creează
tipare, în care intră un număr nelimitat de cazuri concrete,
repetabile în timp şi spaţiu
aplicarea normei juridice rămâne deschisă tuturor persoanelor care se
găsesc în situaţia diferită în prealabil de lege. Regula are un
caracter permanent care îi asigură generalitatea. Ea subzistă pîne
cînd este aprobat şi posedă o virtualitate de aplicare la un număr
indeterminat de ipoteze viitoare.
d. Caracterul obligatoriu. Se traduce simplu în ideea că regula de
drept trebuie respectată. Elaborată în vederea unui scop determinat
încălcarea ei ar contraveni finalităţii sale. Întreaga activitate
umană se desfăşoară sub semnul unui ţel, care dă sens vieţii
individuale ca şi vieţii colective.
Caracterul obligatoriu se asigură, dacă este cazul, prin
constrângerea statală. Natura obligatorie a normei de drept asigură
finalitatea ei.
În literatură de specialitate sunt reţinute şi alte trăsături alei
normei juridice, cum ar fi caracterul „interubiectivâ€Â,
„prescriptivâ€Â, clar ÅŸi precisâ€Â.
III Consideraţii generale privind clasificarea normei juridice
A clasifica –înseamnă a defini categorii într-un domeniu, respectiv
a clasifica normele juridice înseamnă a le grupa pe categorii spre a
li se recunoaÅŸte ceea ce deosebeÅŸte o categorie de nore juridice de
altă categorie.
Problema clasificării normelor juridice prezintă interes atît
teoretic, cît şi un interes practic.
Interesul teoretic rezidă în ideea potrivit căreia prin clasificare
se explică poziţia normei de drept în sistemul dreptului, dar şi
ceea ca aceasta constituie o bază pentru generalizări în cadrul
ştiinţelor de ramură.
Interesul practic –operaţiunea contribuie la stabilirea rolului
diferitor reguli de drept în reglementarea relaţiilor sociale pe plan
juridic, adică în prescrierea comportamentului ce trebuie urmat.
Plenitudinea şi corectitudinea clasificării depinde de alegerea
corectă a criteriilor ce stau la baza acestui grup.
După părerea autorului rus S.S. Alexeev, factorii ce influenţează
esenţial asupra acestui proces sunt: funcţiile dreptului şi
reglementarea individuală a relaţiilor sociale. 5
Părerea savanţilor privind criteriile ce ar trebui să stea la baza
clasificărilor este foarte diferită, iată de ce literatura distinge o
sumedenie de criterii.
IV Criteriile folosite pentru clasificarea normelor de drept
Ramura de drept –constituie un criteriu important pentru clasificarea
normelor juridice, datorită faptului că, la rîndul său, ramura de
drept are la bază drept criteriu fundamental domeniul relaţiilor
sociale reglementate ÅŸi unele criterii auxiliare precum: metoda de
reglementare, principiile de ramură etc.
________________________________________________________________________
_____________________
ÃÂûõúÑÂõõò á.á «Ã¢ÃµÃ¾Ñ€Ã¸Ñ Ã³Ã¾ÑÂуôðрÑÂтòð ø
ÿрðòð» Ø÷ô. «Ã®Ñ€Ã¸ÑÂт», üþÑÂúòð 1985
Potrivit acestui criteriu normele juridice pot fi:
Norme de drept constituţional;
Norme de drept penal;
Norme de drept civil;
Norme de dreptul muncii etc.
Forţa juridică a actului normativ –în care sunt cuprinse normele
juridice constituie şi aceasta un criteriu important. În dependenţă
de forţa juridică a actului normativ în care sunt cuprinse, în legi
care la rândul său se subîmpart în:
Norme juridice cuprinse în Constituţie;
Norme juridice cuprinse în legi organice;
Norme juridice cuprinse în legi ordinare;
Norme juridice cuprinse în hotărâri;
Norme juridice cuprinse în decrete;
Norme juridice cuprinse în ordonanţe;
Norme juridice cuprinse în alte acte normative.
Distincţia prezintă o mare importanţă mai ales atunci cînd o
relaţie cade sub incidenţa mai multor norme cuprinse în acte normativ
–juridice diferite. Astfel va fi aliate norma ce se conţine în actul
forţă juridică mai mare.
Structură logică luată drept criteriu clasifică normele juridice
în:
1. Norme juridice complete –sunt acele norme care conţin în textul
lor cele trei elemente de structură logică:
2. Nore juridice incomplete –sunt acele ce se caracterizează prin
lipsa unui element al structurii, element ce poate fi găsit sau în alt
act normativ.
Sfera de aplicare tot constituie un criteriu de clasificare a normelor
juridice.
1. Normele generale -au sfera cea mai largă de aplicare, cu tendinţă
de a epuiza întreaga arie a sistemului de drept. Uneori se spune că
aceste norme formează dreptul comun. Multe norme din codul civil
reprezintă dreptul comun unele relaţii din dreptul comercial sau din
alte ramuri.
2. Normele speciale -sunt acelea cere îşi limitează efectul la
raporturi şi arii bine determinate. De exemplu, partea specială din
dreptul penal se ocupă în mod concret de diferite categorii de
infracţiuni. Acelaşi lucru l-am putea spune şi despre normele
juridice care constituie partea specială din Dreptul civil sau despre
procedurile speciale din Codul de procedură civilă etc.
3. Normele de excepţie -se abate de la regula generală. În acest sens
în art.1191 al Codului civil din România, sunt excepţiile în materia
probei cu martori. Aici se întâlnesc şi excepţii la excepţii care
duc la regula generală. 6
După criteriul conduitei pe care subiectele de drept trebuie să o
aibă într-o anumită relaţie socială se disting:
1. Norme juridice imperative -care impun o anumită acţiune sau
inacţiune şi de aceia se mai numesc şi categorice.
Ele sunt normele de la care nu se poate deroga ÅŸi ceea ce le este
specific este faptul că odată împlinite condiţiile prevăzute de
ipoteza normei –chiar dacă aceasta depinde de voinţa subiectului
–comandamentul cuprins în dispoziţie se adresează destinatorului,
în mod categoric. Dispoziţia normei intervine în mod necondiţionat.
Odată ce contractul a fost încheiat se aplică în mod necondiţionat
norma legală sau cauza contractului. Actul juridic de drept public sau
privat încheiat cu încălcarea unei norme imperative este nul. Sunt
imperative normele care interesează bunele moravuri, normele de
protecţie. Ele sunt destinate să asigure moralitatea. Este vorba de o
morală medie, un minimum de morală. Normele care privesc capacitatea
juridică a persoanei fizice sunt norme imperative. 7
___________________________________________________________
6. Maria Dvoracek, Gheorghe Lupu „Teoria generală a dreptuluiâ€Â,
editura Fundaţiei Chemare Iaşi 1996
7. Sofia Popescu „Teoria generală a dreptuluiâ€Â, editura Lumina Lex,
BucureÅŸti 2000
La rîndul lor normele imperative pot fi:
a) Norme onerative –care prescriu în mod expres obligaţia
săvârşirii unei acţiuni. Drept exemplu ne poate servi aliniatul (4)
al art.48 al Constituţiei Republicii Moldova prevede: „Copiii sînt
obligaÅ£i să aibă grijă de părinÅ£i ÅŸi să le acorde ajutorâ€Â.
b) Normele prohibitive –sunt acele care interzic săvârşirea unei
acţiuni, a unei fapte. Acestei categorii de norme juridice îi aparţin
marea majoritate a normelor de drept penal, numeroase norme de drept
administrativ ÅŸ.a.
Astfel de normă prohibitivă este cea prevăzută de Codul familiei,
care arată că „este oprită căsătoria între rude în linie
dreaptă, precum şi în linie colaterală pînă la al patrulea
gradâ€Â.
Împărţirea normelor în onerative şi prohibitive nu trebuie văzută
mecanic, întrucât depinde din ce punct de vedere abordăm norma pentru
a vedea dacă interzice sau obligă săvârşirea unei acţiuni. De
exemplu, interzicând căsătoria între anumite persoane, norma
juridică dă dreptul organelor de stat să anuleze căsătoria
încheiată cu încălcarea dispoziţiilor.
Deci fiind normă prohibitivă ea devine onerativă pentru organul de
stat. Normele penale interzic săvârşirea unei acţiuni dar în
acelaşi timp obligă organele de stat să urmărească şi să
sancţioneze pe infractor.
2. Norme juridice dispozitive -sunt acele norme care acordă
posibilitatea unui larg compartiment subiecţiilor de drept, adică
normele care nici nu obligă nici nu interzic o acţiune.
Astfel dreptul de recurs al părţilor în proces este o normă
dispozitivă pentru că lasă la aprecierea părţilor dacă vor uza
s-au nu de această cale de atac.
La rîndul lor aceste norme pot fi:
a). norme permise –sunt acele norme care permit o anumită conduită.
Ele lasă la latitudinea subiectului de drept posibilitatea de a-şi
alege singur comportarea şi de a-şi stabili singur poziţia într-un
raport juridic.
Majoritatea autorilor drept exemplu dau declararea apelului împotriva
sentinţelor instanţelor judecătoreşti de apel, la contestaţiile în
anulare a hotărârilor judecătoreşti irevocabile ori la cererile de
revizuirea a hotărârilor judecătoreşti rămase definitive.
Deci normele permisive lasă la aprecierea părţii din proces
posibilitatea de a declara sau nu apel împotriva sentinţelor
pronunţate de prima instanţă de judecată sau de a declara recurs
împotriva hotărârilor instanţelor de apel.
b) Normele supletive –sunt acele norme care acordă posibilitatea
subiectului să aleagă una din variantele de conduită prevăzute de
normă. Ca exemplu ne poate servi art.19 al Codului căsătoriei şi
familiei „la încheierea căsătoriei soţii, după dorinţa lor îşi
aleg numele de familie al unuia dintre soţi ca nume de familie comun al
lor sau fiecare soţ îşi păstrează numele de familie de dinainte de
căsătorieâ€Â.
Mulţi autori susţin că normele suplitive înlocuiesc tăcerile,
uitările, impreciziile voinţei private, că în cazul în care
contractul este mult sau dispoziţiile sale sunt nesigure, părţile sau
judecătorul recurg la norma legală.
Legiuitorul oferă celor interesaţi, sub forma unor norme supletive,
contracte tip pregătite în întregime, adoptate nevoilor curente ca de
exemplu contractul de vînzare, împrumut, mandat, pentru că
încheierea actelor de drept privat să fie rapidă, părţile
rezumându-se să stabilească doar elementele esenţiale, ca de
exemplu, cuantumul chiriei sau durata încheierii. 8
Respectarea normelor supletive nu este însă facultativă. În cazul
în care norma juridică nu a fost înlăturată prin dispoziţia de
voinţă contrară a celor interesaţi, norma supletivă obligă, în
aceiaşi măsură, ca şi norma de la care nu poate deroga nici
părţile, nici judecătorul.
_________________________________________________
Sofia Popescu „Teoria generală a dreptuluiâ€Â, editura Lumina Lex,
BucureÅŸti 2000 p. 196-197
După alte criterii normele juridice se clasifică în:
1. Norme juridice organizatorice –acele care privesc organizarea
instituţiilor şi organelor sociale, în conţinutul normei fiind
reglementate: modul de înfiinţare, scopurile, competenţele,
relaţiile cu alte instituţii. Scopul primordial al acestei norme este
acela de a fundamenta cadrul legal de funcţionare a instituţiilor şi
organismelor respective. Ca exemplu ne poate servi: legile de organizare
şi funcţionare a ministerelor, Curţii Constituţionale, Avocatului
Popoului ÅŸ.a.
2. Norme juridice punitive –sunt cele prin care se aplică sancţiuni,
potrivit procedurilor pe care legea le stabileÅŸte.
3. Norme juridice simulative –sunt cele care prevăd mijloacele şi
forme de cointeresare a subiecţilor; distincte, premii, decoraţii,
recompense, titulaturi de onoare, ele precizează cu exercitate
condiţiile în care acestea pot fi acordate de către instituţiile şi
organele abilitate de lege.
4. Norme supletive –sunt cele care, cînd subiecţii tac, suplinesc
voinţa acestora.
5. Norme de împuternicire sau de competenţă –sunt acele norme prin
care se formează anumite drepturi şi obligaţii sau atribuţii ale
subiecţiilor de drept.
Literatura de specialitate cunoaşte şi alte criterii sînt afară de
cele ce-au fost evocate în această lucrare, aşa criterii ca:
conţinutul lor (se disting norme materiale sau de conţinut şi norme
procedurale s-au de formă) sau durata acţiunii lor (în raport cu care
avem norme stabile sau cu durată nedeterminată şi norme temporare sau
cu durată determinată).
Norma juridică constituie unul din elementele primare ale sistemului de
drept, celula principală din care se construieşte întregul edificiu
al dreptului. Pentru a putea fi înţeleasă de toţi subieţii de
drept, norma juridică trebuie să aibă o anumită structură. 9
________________________________________________________________________
__________
Gheorghe Lupu Gheorghe Avornic „Teoria generală a dreptuluiâ€Â,
editura Lumina, Chişinău 1997, p.64-67
De aceea la orice normă juridică se distinge o construcţie externă
dată de modul de exprimare în cadrul actului normativ ori al altui
izvor de drept numită şi structură tehnico-legislativă a normei şi
o structură internă logică juridică, care alcătuieşte substanţa
normei juridice, elementele care compun norma şi legătura reciprocă
dintre ele.
Structura logico-juridică a normei.
Orice normă are o structură logică, care alcătuieşte partea
statică, internă şi stabilă a normei. Indiferent de formularea ei
textuală, norma de drept are o structură trihotomică: ipoteza,
dispoziţia, şi sancţiunea.
Dar aceste trei elemente rar le întâlnim întrunite la un loc,
într-un articol al actului juridic normativ sau chiar în actul
normativ luat în ansamblu. Pentru a reproduce norma juridică în
completeţea ei deplină, de multe ori e necesar să luăm în
consideraţie prevederile ce se conţin în mai multe articole ale
actului normativ dat.
Ipoteza este partea normei juridice care descrie împrejurările în
care se aplică dispoziţia ei. Ea prefigurează în abstract, faptele
sau actele juridice. Astfel toate infracţiunile prevăzute în partea
specială a dreptului penal sunt ipoteze puse de legiuitor.
Ipotezele se clasifică după mai multe criterii:
a) după modul în care sunt determinate împrejurările în prezenţa
cărora operează dispoziţia, ipotezele pot fi strict determinate,
relativ determinate ÅŸi nedeterminate. 10
Ipotezele care stabilesc concret condiţiile de aplicare a dispoziţiei
se numesc ipoteze strict determinate.
Ipotezele sunt relativ determinate atunci cînd împrejurările de
aplicare a normei sunt circumscrise cu relativitate, nefiind descrise
în toate detaliile lor.
_________________________________________________
10. Carmen Popa „teoria generală a dreptuluiâ€Â, editura Lumina Lex,
BucureÅŸti 2000
Ipotezele nedeterminare sunt acelea în care împrejurările în
prezenţa în care se aplică dispoziţia nu sunt circumstanţiale, nici
măcar în mod relativ.
b) După gradul de complexitate al împrejurărilor avute în vedere la
incidenţa normei, ipotezele pot fi simple şi complexe.
O ipoteză este simplă cînd se are în vedere o singură împrejurare
în care se aplică dispoziţia şi este complexă atunci cînd se are
în vedere o multitudine de împrejurări în care toate sau fiecare în
parte pot să determine aplicarea dispoziţiei.11
Ipoteza complexă poate fi la rîndul ei, cumulativă şi alternativă.
Este ipoteza complexă cumulativă aceea care sunt prevăzute două sau
mai multe împrejurări care trebuie să existe împreună pentru ca
norma juridică să fie aplicată. Este ipoteza complexă alternativă
aceea în care sunt prevăzute două sau mai multe împrejurări, iar
pentru aplicarea normei juridice este necesară existenţa fie a unei
împrejurări, fie a celeilalte sau a celorlalte. 12
c) după modul de enunţare a condiţiilor de aplicare ipoteza poate fi
generică, cînd prevede un anumit gen sau tip de împrejurare prin a
cărei realizare se aplică legea şi cauzală cînd enumera limitativ
sau exemplificativ împrejurările în care este incidenţă legea.
È
â€Â
Ž
¦
ce trebuie urmată în prezenţa stării descrise de ipoteză, sau
astfel spus, este elementul norme juridice care precizează care sunt
drepturile şi obligaţiile subiectelor vizate de normă sau care arată
ce conduită să urmeze acestea. Dispoziţia este partea cea mai
importantă a normei juridice. Ea poate să prevadă obligaţia de a
comite acţiuni, de a se abţine de la săvârşirea acestora, după cum
ea poate să permită, să recomande, să stimuleze o anumită conduită
prescrisă.
___________________________________________________________
11. Gheorghe Lupu Gheorghe Avornic „Teoria generală a dreptuluiâ€Â,
editura Lumina, Chişinău 1997 p.69
12. Sofia Popescu „Teoria generală a dreptuluiâ€Â, editura Lumina
Lex, BucureÅŸti 2000, p.188-189
Dispoziţia normei juridice este elementul cel mai configurat al normei;
avînd caracter dinamizator şi un rol atît de important încît, nu
este de conceput ca o normă juridică să fie eliptică de dispoziţie.
a) Ţinînd seama de modul cum este formulată, prescrisă conduită de
urmat, dispoziţia poate fi determinată şi relativ determinată.
Ea este determinată cînd stabileşte strict, categoric conduita
subiectelor, fără vre-o posibilitate de derogare.
Dispoziţia relativ determinată prevede mai multe variante posibile de
conduită sau limite ale conduitei de urmat, iar subiecţii pot să
aleagă una dintre aceste posibilităţi, ori în cadrul acestor limite,
să aleagă conduita dorită.13
Uneori dispoziţia poate fi înţeleasă. Astfel, spre exemplu, în
cazul cînd pentru exercitarea unui drept procesual legal, legea prevede
un anumit termen, nerespectarea acestuia atrage decăderea din
exerciţiul dreptului şi nulitatea actului făcut peste termen. Deşi
nu se spune expres de legiuitor, dispoziţia acestei norme ar fi putut
fi formulată de maniera „partea are obligaţia de a respecta termenul
stipulat de legeâ€Â, lucru nerealizat, însă subînÅ£eles.
b) După criteriului modului de conformare a subiecţiilor faţă de
conduita prescrisă, sau după caracterul acestei conduite,
dispoziţiile pot fi imperative sau categorice şi dispoziţii permise.
Normele imperative sunt norme care impun un respect absolut ÅŸi de la
care se poate deroga, şi ceea ce le este specific este faptul că
odată împlinite condiţiile prevăzute de ipoteza normei,
comandamentul cuprins în dispoziţie se adresează destinatorului, în
mod categoric. Dispoziţia normei intervine în mod necondiţionat.
Astfel, sunt de exemplu, normele care reglementează efectele
contractului –a cărui încheiere depinde de voinţa contractanţilor.
Odată ce contractul a fost încheiat, se aplică în mod necondiţionat
norma legală sau clauza contractuală.
___________________________________________________
13. Carmen Popa „teoria generală a dreptuluiâ€Â, editura Lumina Lex,
BucureÅŸti 200, p.95
Sancţiunea este al treilea element structural al normelor juridice care
conţine, indică urmările nerespectării dispoziţiei normei juridice.
Aceste urmări sunt de fapt măsurile luate împotriva voinţei celui
care a încălcat norma de drept de către organele împuternicite de
stat şi prin care se urmăreşte atît restabilirea ordinii juridice
încălcate cît şi prevenirea unor noi violări a normelor juridice.
La nevoie aceste măsuri sunt îndeplinite prin forţe de constrângere
a statului.
Sancţiunea reprezintă răspunsul pe care societatea îl dă conduitei
ilicite, este modalitatea de reacţie împotriva celor care au nesocotit
prescripţia normei de drept.
Prin aplicarea de sancţiuni se urmăreşte de asemenea îndreptarea
subiectului vinovat de încălcarea normei juridice şi reinserţia
acestuia în societate.
Dreptul violat se exercită pe calea specială a acţiunii în
justiţie, care nu este altceva decît recursul la autoritatea
competentă, potrivit unor proceduri determinate, în vederea
pronunţării sancţiunilor care duc la respectarea lui. Regula de drept
nu poate să rămână în stare de principiu moral, ideal. Oamenii
trebuie să aibă o conduită conformă cu regulile de drept. În caz
contrar ei pot şi trebuie să fie constrânşi, prin aplicarea de
sancţiuni, de către organele competente, care reprezintă forţa de
constrângere a statului.
Cea mai mare parte a populaţiei respectă de bună voie regulile de
drept, chiar dacă nu le înţeleg sau nu le aprobă. Ei le respectă
fie din virtute, fie din disciplină, din obicei sau de frică de
sancţiune, care rămîne totuşi excepţie.
Sancţiunea normei juridice se caracterizează prin legalitate adică se
explică numai în conformitate cu legile în vigoare conform dictonului
„nulla poena sine lege†şi reprezintă atributul exclusiv al
organelor competente prevăzute de actele normative.
Deşi este o latură a importantă a normei juridice, sancţiunea ţine
de domeniul general al constrângerii de stat, dar nu trebuie
confundată, identificată cu coerciţia statală. Sunt acţiuni care,
nu implică exercitarea vreunei constrângeri şi care se execută de
bună voie. Sunt de asemenea expres prevăzute sancţiuni pentru a
căror aplicare se cere, alături de actul de putere statal, o condiţie
a manifestării voinţei subiectului ale cărui drepturi au fost
încălcate.
Sancţiunile apar sub diverse forme, în funcţie de ramura de drept şi
de natura încălcării dispoziţiei legale. Sancţiunea poate consta
în anularea unui act, plata unei sume de bani, condamnarea la o
pedeapsă privativă de libertate. Astfel ea apare ca o măsură de
ordin juridic care atinge o persoană în drepturile juridic care atinge
o persoană în drepturile şi libertăţile sale sau un act eficace
pronunţat de autoritate competentă în vederea nestabilirii ordinii
juridice care a fost tulburată.
Odată aplicată sancţiunea, ca rezultat juridic al cercetării unei
acţiuni, efectul ei este se asigură prin executare, care de cele mai
multe ori se realizează pe cale silită, fie asupra patrimoniului unei
persoane, fie chiar asupra libertăţii ei.
Se întâmplă, ca el care trebuie să fie supus unei sancţiuni pentru
executarea regulii de drept să scape de constrângere şi să persiste
în violarea dreptului. Acest fenomen poate surprinde şi nemulţumiri.
El nu stabileşte însă forţa morală a dreptului. Regula de drept
îşi păstrează valoarea sa, cu toate că nu poate fi riguros
respectată. O sancţiune care se aplică, fără intervenţia directă
a statului o constituie deci, rezilierea de plin drept a contractului,
ca urmare a neîndeplinirii obligaţiei de către una dintre părţi.
Sau, dreptul de a ţine un bun al datornicului pe care legea îl acordă
în anumite cazuri aceluia care îl deţine. Legitima apărare este şi
ea o sancţiune aplicată de o persoană particulară, în virtutea
legii care prevede că legitima apărare constituie o cauză de
exonerare de răspundere penală. 14
________________________________________________________________________
__
14. Sofia Popescu „Teoria generală a dreptuluiâ€Â, editura Lumina
Lex, BucureÅŸti 2000, p.202
În dreptul civil sancţiunea nu se manifestă printr-o acţiune
directă asupra unei persoane, ci numai asupra bunurilor ei.
În dreptul penal însă sancţiunea se manifestă printr-o acţiune
directă asupra autorului faptei ilicite, deoarece faptele susceptibile
de aplicare sancţiunii penale sunt considerate cele mai de societate a
fi cele mai grave, lezând cele mai importante interese ale
societăţii.
La momentul actual scopul pedepsei penale este apărarea societăţii
împotriva unor acte sociale care pun pericol pacea, ordinea sau
existenţa societăţii. Ceea ce se urmăreşte este restabilirea
autorităţii legale.
După natura lor juridică determinată de regula încălcată,
sancţiunile se împart în constituţionale „administrative, penale
fiscale, civile, etc. fiecare ramură de drept conţine sancţiuni
specifice.
Aceeaşi categorie de norme juridice cuprinzând sancţiuni de aceiaşi
natură poate fi divizată, la rîndul ei, în mai multe subgrupe.
Sancţiunile civile pot fi împărţite în:
Sancţiuni referitoare la actele private care sunt:
Nulitatea;
Inopozabilitatea;
Rezoluţiunea;
Rezilierea.
Sancţiuni referitoare la actele patrimoniale;
Sancţiuni referitoare la obligaţii;
Sancţiuni referitoare la drepturile personale;
Sancţiuni convenţionale.
Normele de drept al muncii, pot prevedea sancţiuni disciplinare care au
un caracter nepatrimonial, ca mustrarea, avertismentul sau sancţiuni
disciplinare cu caracter patrimonial.
Sancţiunile penale pot consta în:
Pedepse corporale;
Pedepse private de libertate;
Pedepse pecuniare sau amenzile;
Pedepse accesorii.
Sancţiunile administrative constau în:
Amenzi;
Închiderea unor unităţi industriale sau comerciale;
Interdicţia de exercitare a unei profesii etc. Dreptul internaţional
este deficitar în ceea ce priveşte sancţiunile organizate şi
eficace.
Se aplică din partea statelor:
Sancţiuni unilaterale ca:
ruperea relaţiilor diplomatice şi economice;
blocada;
intervenţia armată, pînă la război şi represalii.
Sancţiuni colective.
După gradul de determinare sancţiunile se împart în:
1. Sancţiuni determinate sunt formulate precis şi nu pot fi micşorate
sau mărite.
Ele se aplică întocmai în măsura exactă prevăzută de lege.
De exemplu, în materia contractului de vânzare: „Dacă în momentul
vânzării, lucrul vândut era pierdut în tot, vinderea este nulă.â€Â
art. 1311 Codul civil.
2. Sancţiunii relativ determinate sunt acelea care se stabilesc între
o limită inferioară şi una superioară, precum în partea specială,
precum în partea specială a codului penal. De exemplu cu uciderea unei
persoane se pedepseşte cu închisoare de la 10 la 20 de ani.
3. sancţiuni alternative sunt acelea lăsate la opţiunea organului
competent să aplice una sau alta. Sunt de asemenea alternative
sancţiunile între pedeapsa cu închisoarea şi amendă.
Sancţiuni cumulative sunt în cazul în care regula de drept
stabileşte pentru unul şi acelaşi fapt juridic mai mult sancţiuni
obligatorii. Ca exemplu ne pot servi cele din dreptul penal:
închisoarea şi interzicerea unor drepturi, închisoare, interzicerea
unor drepturi şi confiscarea parţială a averii.
Structura tehnico-juridică a normei juridice.
Spre deosebire de structura logică, structura tehnico-juridică a
normei juridice se referă la forma exterioară de exprimare a
conţinutului şi a structurii logice a acesteia, la redactarea ei, care
trebuie să fie clară, concisă, concretă. Normele juridice nu sunt
elaborate şi nu apar într-o formă distinctă, de sinestătătoare, ci
sînt cuprinse într-un act nominativ, la rîndul său, este structurat
pe capitole, secţiuni, articole. Articolul este capitale, secţiuni,
articole. Articolul este elementul structural de bază al actului
normativ care conţine prevederi de sinestătătoare, dar nu orice de
lege coincide cu o regulă de conduită.
Într-un articol pot să fie cuprinse mai multe reguli de conduită sau,
dimpotrivă, un articol poate să cuprindă doar un element al normei,
lucru fregvent întâlnit.
Pentru a stabili conţinutul normei cu toate elementele sale
logico-juridice este necesar să corelăm texte din articole şi chiar
legi diferite.
Codificarea ÅŸi sistematizarea normelor juridice constituie un domeniu
deosebit de important al practicii legislative, care priveÅŸte tehnica
elaborării actelor normative.
VI Acţiunea normelor juridice în timp, spaţiu şi asupra persoanelor.
1. Privire generală.
Normele juridice sunt elaborate în scopul aplicării lor, urmărindu-se
satisfacerea intereselor sociale majore, protejarea valorilor ocrotite
şi dezvoltarea relaţiilor interurbane prin asigurarea realizării lor,
prin garanţii eratice.
Coordonatele pe care îşi desfăşoară acţiunea normele juridice sunt
„timpulâ€Â, „spaÅ£iul†şi „persoanaâ€Â. ÃŽn general, regula
este ca normă juridică acţionează pe timp determinat, într-un
spaţiu dominant de naţiunea de teritoriu stata şi asupra unor
subiecte angrenate în circuitul civil, în cadrul acestui teritoriu.
Naşterea, modificarea sau stingerea oricărui raport juridic se
încadrează în timp şi spaţiu. Din punct de vedere al timpului,
normele juridice se succed, iar din punct de vedere al spaţiului,
coexistă. Între legi şi diverse situaţi juridice există raporturi
de concomitenţă sau anterioritate, în ceea ce priveşte vectorul timp
şi raporturi interne ori externe, dacă ne raportăm la spaţiu.
Cunoaşterea şi delimitarea acţiuni dreptului pe aceste trei
coordonate, prezintă importanţă în procesul de aplicare a dreptului,
pentru a corecta şi justa încadrarea în lege a multitudinii de
situaţii juridice şi sociale.
Sunt autori care vorbesc de aplicarea legii, iar alţii despre aplicarea
sau acţiunea actelor normative. Vorbind despre aplicarea dreptului, se
are în vedere atît aplicarea legii cît şi a celorlalte acte
normative emise în baza şi în vederea executării acestora, în
general aplicarea tuturor normelor juridice.
2. Acţiunea normelor juridice în timp.
Durata de timp în care norma juridică este în vigoare este şi
intervalul de timp în care ea produce efecte juridice.
Există două momente principale referitoare la aspectul acţiunii
normelor juridice în timp:
momentul iniţial (intrare în vigoare a actului normativ)
momentul final (momentul încetării acţiunii normei juridice).
Actul normativ intră în vigoare:
Din momentul publicării lui oficiale, de exemplu în „Monitorul
Oficialâ€Â.
Din momentul adoptării actului normativ sau din momentul indicat
nemijlocit în textul actului normativ ori al altui act.
Dacă legiuitorul este de părerea că pînă la intrarea în vigoare a
unui act normativ este necesară o perioadă de timp pentru asigurarea
pregătirii organizatorice sau altă natură, în vederea introducerii
noilor reglementări, atunci se stabileşte data intrării în vigoare
după o perioadă considerată necesară pentru aducerea la îndeplinire
a acestor măsuri.
Nicolae Popa este de părerea că intrarea în vigoare a normei juridice
este nemijlocit legată de împrejurarea ca orice nouă locit legată de
împrejurarea ca orice nouă reglementare, adresându-se oamenilor,
trebuie să fie cunoscută de către aceştia. Principiu: „nemo
consetur ignorare legem (jus)†presupune că nimeni nu se poate scuza
invocând necunoaşterea legii. Iată de ce norma juridică intră în
vigoare de la data aducerii la cunoştinţa publică.
Excepţie fac actele normative în conţinutul cărora se prevede
intrarea în vigoare la o altă dată decît cea a publicării normei.
Din momentul intrării sale în vigoare norma juridică guvernează
deplin relaţiile sociale: din acest moment nimeni nu se poate sustrage
comandamentului normei juridice pe motiv că nu o cunoaşte.
Autoritatea normei juridice, obligativitatea ei ar fi puse în
ignoranţă. În baza acestei prezumţii toţi cetăţenii trebuie să
cunoască Legile. Ignoraţia juris nocet. 15
__________________________________________________________
15. Nicolaie Popa „Teoria generală a dreptuluiâ€Â, BucureÅŸti 1992 ,
p.111
Există totuşi două excepţii de la această regulă:
1. atunci cînd o parte din teritoriul ţării rămîne izolat, printr-o
cauză de forţă majoră, de restul ţării, situaţia în care
necunoaşterea poate fi obiectivă, ea nu se datoreşte unei cauze
particular, unei ignorante personale.
2. în materie de convenţii, atunci cînd o persoană încheie un
contract, necunoscînd conştiinţele pe care norma juridică le face
să decurgă din contract. Ea poate cere anularea contractului invocând
faptul ca sa aflat în eroare de drept, care viciază voinţa.
Norma juridică acţionează numai în prezent şi viitor. Iată de ce
unul din principiile sale de bază este principiul neretroactivităţi
lor.
Legea nu reacţionează nu se aplică faptelor săvârşite înainte de
întrarea ei în vigoare, că activează numai din momentul intrării
în vigoare şi pînă la ieşirea ei din vigoare. Excepţiile de la
această regulă sunt unele dispoziţii normative să fie aplicate cu
caracter retroactiv.
În conformitate cu legislaţia în vigoare sunt prevăzute următoarele
excepţii:
dacă este adaptată o lege penală mai blândă;
dacă sunt adoptate legi interpretative;
dacă este prevăzut expres că legea se aplică şi unor fapte
petrecute anteriori.
Aplicarea oului act normativ la situaţii vechi nu poate fi admis decît
în interesul statului, pentru apărarea unor interese politice a
cetăţenilor.
Argumentul care impune principiul neretroactivităţii normei juridice
Å£in de stabilitatea ordinii de drept, de echitatea ÅŸi legalitatea
aplicării normei de naţiunea prezentei norme în viaţa socială.
Legiuitorul nu poate obliga subiectul să aibă o anumită conduită
atîta timp cît această conduită nu este prescrisă într-o normă
juridică.
Încetarea acţiunii normei juridice are loc prin:
1. Abrogarea
Poate fi definită ca procedeul tehnico-juridic prin care actele
normative fără termen îşi încetează activitatea prin renunţarea
la ele.
Abrogarea cunoaÅŸte mai multe forme:
a) expresă care la rîndul ei este divizată în abrogare
expresă-direct şi indirect.
Abrogarea expresă –indirectă este atunci cînd noul act normativ
prevede, în mod expres că vechiul act normativ se abrogă.
Abrogarea expresă –indirectă este atunci cînd noul act normativ se
numeşte, în mod expres, actul normativ care se abrogă, dar se
limitează la prevederea că se abrogă toate actele normative
anterioare care contravin noii reglementări.
b) Abrogarea tacită este atunci cînd în noul act normativ nu se
prevede nimic în legătură cu acţiunea vechilor normei juridice.
Întrucât însă norma juridică nouă dă o reglementare, organul de
aplicare înţelege implicit că în mod tacit legiuitorul a dorit să
scoată din vigoare vechea reglementare.
c) Arogarea totală este atunci cînd toate dispoziţiile cuprinse
într-un act normativ sunt abrogate.
d) Abrogarea parţială este atunci cînd numai o parte din
dispoziţiile unui act normativ sunt abrogate, iar celelalte continuă
să rămână valabile.
La cele relatate de mine Ion Dogaru adaugă:
1. ÃŽn cazul unuia ÅŸi celuia-ÅŸi act normativ pot opera mai multe
feluri de abrogare.
2. Un act normativ nu poate fi abrogat decît printr-un act normativ cu
aceeaşi forţă juridică sau cu forţă juridică mai mare decît a
celui abrogat.
Abrogarea nu trebuie confundată cu derogarea şi suspendarea. Derogarea
reprezintă o reglementare diferită, o abatere sau o excepţie de la
reglementarea existenţă pe care nu o abrogă, ci îi îngustează
sfera de aplicare.
Suspendarea acţiunii în timp a unei norme juridice are loc, în cazuri
excepţionale pentru cauze determinate.
2. Exprimarea termenului prin care ea a fost edicată.
3. Căderea în desuitudine.
O normă juridică se consideră căzută în desuitudine, atunci cînd,
deşi, formal ea este în vigoare, doar în rezultat al dezvoltării
relaţiilor sociale, schimbărilor social-politice şi economice
survenite în societate, faptului că stările de lucruri care au
determinat necesitatea elaborării acestui act normativ au încetat să
mai existe.
Acţiunea normelor juridice în spaţiu.
Normele juridice produc efecte juridice pe un anumit teritoriu. După
acest criteriu normele juridice pot fi divizate în două grupe:
1) Norme juridice internaţionale.
Ele reglementează relaţiile dintre state, în conformitate cu
principiul teritorialităţii. Aceste norme juridic sunt obligatorii şi
produc efecte juridice în măsură în care se acceptă cu respectarea
principiului suveranităţii statului asupra teritoriului şi
populaţiei.
Dacă statul a aderat la unele acte normative internaţionale ele devin
prioritare faţă e cele interne.
2). Norme juridice interne.
Referitor la actele normative interne un rol important îl are fora
orânduirii de stat. În statele cu o structură compusă, actele
normative ale organelor federale creează efecte juridice asupra
teritoriului tuturor statelor federative iar actele normative ale unui
stat membru sunt valabile în limitele sale teritoriale.
În cazul unei contradicţii între ele prioritate are norma juridică
federală.
În statele simple aplicarea normelor juridice în spaţiu este
guvernată de principiul teritorialităţii. Ele se împart în două
grupe:
centrale;
locale.
Normele juridice centrale produc efecte juridice pe întreg teritoriul
statului. Normele juridice locale au o acţiune limitată la unitatea
administrativ-teritorială sau economică asupra căreia se extinde
autoritatea organului de stat respectiv.
Actele normative locale trebuie să fie adoptate pe baza şi îi
corespunde cu cele centrale. Dacă normele juridice locale contravin
celor centrale ele sînt declarate nule şi nu produc efecte juridice.
3. Acţiunile normelor juridice asupra persoanelor
Destinatorul oricărui act normativ este omul privit individual, ca
persoană fizică sau colectiv, ca persoană juridică. În unele cazuri
ca subiect apare statul sau organele de stat.
Acţiunea normelor juridice asupra persoanelor are mai multe criterii de
clasificare
a) După cercul de subiecţii ai raportului juridic distingem:
individuale
colective
b) După caracterul normelor juridice se disting:
norme juridice cu caracter general de aplicare pentru toţi subiecţii
de drept;
norme juridice care se aplică numai persoanelor fizice;
norme juridice care se aplică numai persoanelor juridice;
norme juridice speciale, care se aplică numai unor categorii de
persoane;
norme juridice cu un caracter individual, care se aplică unei singure
persoane.
c) După satul juridic al persoanelor fizice se deosebesc:
cetăţenii statului propriu –zis;
cetăţenii străini;
persoanele fără cetăţenie;
În republica Moldova actele normative se aplică în mod egal tuturor
cetăţenilor, fără în mod egal tuturor cetăţenilor, fără
deosebire de rasă, naţionalitatea sau sex.
FILENAME p D:My
DocumentsNETREFERATEREFERATE.RODREPTDRE2www.referat.ro-Notiunea
normei juridice.doc7fd39.doc
ì¥Â`